Действующим гражданским законодательством предусмотрен порядок регулирования правоотношений, касающихся перехода прав на имущество в случае смерти его собственника.
Смерть человека, с юридической точки зрения, это такое жизненное обстоятельство, с которым норма права связывает возникновение ряда правоотношений, в том числе по открытию наследства.
Законом регламентирована процедура открытия и принятия наследства. Так, наследнику, призывающемуся к наследованию, надлежит в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя обратиться к нотариусу по месту открытия наследства (место жительства наследодателя) с заявлением о принятии и выдаче свидетельства о праве на наследство.
Напомним, что наследниками первой очереди являются переживший супруг, дети, родители и иждивенцы наследодателя.
Остановимся на наследственных правах пережившего супруга, так как на практике граждане всегда осведомлены о том, что кроме прав наследника первой очереди супруг(а) также наделен(а) правом на выделение супружеской доли из совместно нажитого имущества.
При этом не имеет значения, было ли такое имущество завещано, или происходит наследование по закону.
Супружеская доля
Прежде всего, после смерти одного супруга переживший супруг сначала выделяет супружескую долю из совместно нажитого имущества (если брачным договором не изменен порядок пользования таким имуществом), а оставшаяся часть переходит в состав наследственной массы.
При этом обращаем внимание, что выделение совместно нажитой доли не умаляет наследственные права пережившего супруга. Также не имеет значения на кого из супругов зарегистрировано право собственности на совместно нажитое имущество.
Юридически значимым обстоятельством будет являться лишь само основание перехода права собственности. В частности, если, супруг получил какое-либо имущество в дар или в порядке наследования, то такое имущество является его личной собственностью и разделу со вторым супругом не подлежит. В данном случае такое имущество может только включаться в состав наследственной массы на случай смерти этого супруга.
Смоделируем ситуацию:в период брака с гражданкой Н. гражданин М. приобрел в собственность (по возмездной сделке) земельный участок и квартиру, а также унаследовал от матери загородный домик. Однако гр. М. скоропостижно скончался, не оставив завещания. После его смерти открылось наследство в виде земельного участка, квартиры и загородного домика.
От первого брака с гражданкой А. у умершего гражданина М. остался сын Р., который призвался к наследованию как наследник 1 –й очереди вместе с законной супругой – гр. Н.
Так как земельный участок и квартира были приобретены наследодателем в период брака с Н., то она как переживший супруг вправе изначально выделить ½ доли из данного имущества.
Так как загородный домик был получен наследодателем в порядке наследования гр. Н. выделить свою супружескую долю из права на него не может. Следовательно, весь дом включается в наследство.
Оставшаяся ½ доли земельного участка и квартиры также подлежит включению в массу наследства, на которые будут претендовать два наследника: гр. Н. (супруга) и гр. Р (сын от первого брака). Таким образом, сын получит ¼ земельного участка и квартиры, а также ½ загородного дома. Гр. Н. (с учетом супружеской доли) вправе претендовать на ¾ земельного участка и квартиры и на ½ загородного дома.
Подчеркнем, что если между супругами был заключен брачный договор относительно совместно нажитого имущества, то наследование будет происходить с учетом положений такого соглашения. При отсутствии брачного договора подразумевается, что права супругов на имущество, приобретенное в браке, считаются равными – по ½ доли.
Наследство без брака. Верховный суд уточнил имущественные права супругов, состоящих в гражданском браке
Ситуация в нашем случае была, с одной стороны, жизненная — мужчина и женщина прожили вместе долго — больше десяти лет, но брак не был зарегистрирован. Но, с другой стороны, иск был нестандартным, потому что в отечественном законодательстве нет ни гражданских жен, ни гражданских мужей. Значит ли это, что прав на наследство у таких «нерасписанных» граждан нет?
Дело, о котором идет речь, заключалось в следующей ситуации — когда мужчина умер, на все, чем он владел при жизни, предъявили права его законные наследники. Точнее — наследницы. Одной из которых оказалась мать умершего мужчины.
Но тут появилась женщина, которая решила потребовать и себе часть наследства, заявив, что она не просто гражданская жена умершего, она — его иждивенец.
Для тех, кто не очень силен в юридических терминах, уточним. По наследственному праву свою часть наследства, вне зависимости от наличия или отсутствия завещания, имеют несовершеннолетние дети, родители, супруг наследодателя, плюс те граждане, кто был на его иждивении.
Именно поэтому женщина, назвавшая себя гражданской женой, подала иск к двум другим наследницам умершего. В ее исковом заявлении было сказано, что истица была гражданской женой умершего, жила с ним одной семьей больше десяти лет и, самое важное, находилась на его иждивении. Ее пенсия была маленькой по сравнению с пенсией гражданского супруга, поэтому именно он оплачивал ее жизнь — содержание квартиры, питание и лекарства.
Интересно, но два местных суда, рассмотрев иск гражданской жены, встали на ее сторону, согласившись с требованиями женщины.
Местный суд первой инстанции решил, а апелляция согласилась, что истица действительно жила с умершим, была на его иждивении, так как ее пенсия была реально меньше, чем у него.
Дальше и выше — в Верховный суд РФ отправились законные наследники, не согласные с таким правилом деления наследства. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда изучила материалы спора и с аргументами настоящих наследников согласилась, поэтому решения местных судов были отменены.
По мнению высокой судебной инстанции, спор придется пересматривать заново.
Вот логика рассуждения Верховного суда РФ.
По решению суда первой инстанции, сожительница умершего гражданина была признана его наследницей. Доводы первого суда были такими — заявительница действительно больше десяти лет проживала вместе с наследодателем. Соответственно, он ее обеспечивал, поэтому она может быть наследницей.
Местные суды не проверили, откуда истица при небольшой пенсии получала деньги на жизнь
Местные суды заявили, что гражданская супруга на момент открытия наследства была нетрудоспособной пожилой женщиной с небольшой пенсией, проживающей за счет своего сожителя.
Интересно, но суд первой инстанции принял во внимание даже тот факт, что мать наследодателя, когда выступала в суде, назвала истицу гражданской женой своего сына.
Но Верховный суд РФ эти доводы не убедили. По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, их коллеги не проверили, откуда истица при такой небольшой пенсии получала деньги на жизнь. По мнению высокого суда, местные суды только ограничились фактами, что женщина жила с наследодателем и ее пенсия была значительно меньше, чем у него. Но это еще не значит содержание, — подчеркнула судебная коллегия по гражданским делам.
По мнению Верховного суда, при постановке вопроса об иждивении местные суды должны были в первую очередь выяснить, а была ли материальная помощь в последний год жизни наследодателя «постоянным и основным источником средств к существованию истицы», подчеркнул Верховный суд.
Кроме этого, по мнению высокой судебной инстанции, «некоторые обстоятельства дела не получили оценки судов». Так, из материалов дела видно, что истица, с ее же слов, «имела дополнительный заработок». Но эти слова остались без внимания.
Был еще один важный момент, на который местные суды почему-то не обратили внимания, хотя он фигурирует в материалах дела. Наследодатель при жизни отдал свои банковские карты другому человеку, который покупал для него продукты, лекарства и другие необходимые вещи. И этот человек не получал от наследодателя указаний помогать его гражданской жене.
Верховный суд, отменив все предыдущие решения, направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию с указанием рассмотреть дело с учетом своих разъяснений.
В судебной практике за последние годы был только один в чем-то похожий случай, когда суд разбирал имущественные права гражданской жены. Тот процесс не дошел до Верховного суда РФ и был рассмотрен на уровне региональных судов.
Тогда иск против гражданской супруги умершего отца подал его взрослый сын. Случилось это в одном из южных регионов страны.
Истец уверял в суде, что его отец при жизни построил не один дом. И в последнем построенном им доме его отец проживал со своей гражданской женой много лет. А когда мужчина умер, то его наследником стал законный сын. Поэтому ему, кроме всего оставшегося добра, заявил сын, нужен еще и дом, в котором в настоящий момент живет гражданская жена его отца. Она для истца — посторонний человек. По мнению взрослого сына, в законе нет такого понятия, как «гражданский супруг». Так что в доме, который принадлежит ему как наследнику проживает посторонняя женщина и ее надо выселить.
Ответчица, она же гражданская супруга, на момент рассмотрения иска в суде была уже очень пожилым человеком, у нее не осталось родственников, а общих детей у пары не было. Поэтому ее выселение из дома, сказала ответчица, означало бы просто выдворение на улицу, так как никакого другого дома у нее не было.
Показательно, но все суды — и районный, и краевой — дружно встали на сторону пожилой женщины. Суды в своем решении подчеркнули, что дом — единственное имущество, которое у женщины осталось. А так как она была домохозяйкой, то пенсия у нее — минимальная. И суды оставили ей спорный дом.
Текст: Наталья Козлова
Российская газета — Федеральный выпуск № 153(7911)
Может ли зять претендовать на наследство тещи. Права по закону и по завещанию
– У меня из всех близких осталась только единственная дочь. Она вышла замуж, и с зятем у нас отношения не сложились. Можно ли сделать так, чтобы после моей смерти ему в наследство не досталось ничего?
– На самом деле здесь даже и предпринимать ничего не потребуется. Российское законодательство не допускает такого наследования по закону. Но есть некоторые нюансы.
📋 Кто может претендовать на наследство
Если нет завещания, наследниками по закону могут быть (согласно главе 63 Гражданского кодекса (ГК) РФ):
Первая очередь.Дети (за родителями), супруги (друг за другом), родители (за детьми). |
Вторая очередь.Если нет никого из первой – братья и сёстры, дедушка и бабушка. |
Третья очередь.Если нет никого из второй – дяди и тёти. |
Четвёртая очередь.Прадедушки и прабабушки. |
Пятая очередь.Двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки. |
Шестая очередь.Двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тёти. |
Седьмая очередь.Если нет вообще никого из предшествующих очередей – пасынки, падчерицы, мачеха или отчим. |
Кроме того, существует и право представления (ст. 1146 ГК РФ). В том случае, если кто-то из перечисленных выше наследников умер до открытия наследства, его право переходит уже к его собственным наследникам. Например, вместо детей могут наследовать внуки, вместо дяди – племянник и т. д.
Таким образом, если нет завещания, зять не может претендовать на наследство тёщи: с точки зрения закона, он ей никто. В том же случае, если завещание есть, действует принцип свободы (ст. 1119 ГК РФ) – и тёща вправе завещать всё или часть имущества зятю. Но если она категорически не хочет, чтобы ему досталось хоть что-то, ей следует всё-таки составить завещание, указав единственной наследницей свою дочь.
🙋♂️ В каких случаях зять может претендовать на наследство
Что-то унаследовать после тёщи зять может лишь в паре случаев:
- По завещанию (в порядке, предусмотренном главой 62 ГК РФ).
- Если после открытия наследства его супруга умрёт, и начнёт действовать наследственная трансмиссия (ст. 1156 ГК РФ) – когда происходит переход права на принятие наследства к следующим наследникам по закону.
Иных вариантов закон не предусматривает. Даже если брак был заключён между родственниками (ст. 14 СК РФ не запрещает, к примеру, вступать в брак двоюродным брату и сестре) – всё равно дочь, как наследник первой очереди, закрывает дорогу племяннику, наследнику второй очереди, да ещё и только в порядке представления.
Считаете ли вы правильным и справедливым, что по закону зять не является наследником тёщи?
Да. Дочь всё-таки ближе, чем тот, за кого она вышла замуж Нет. Зять для тёщи всё-таки не чужой человек Не уверен(а), случаи в жизни разные бывают Не знаю, путаюсь во всех этих родственных связях
❗ Зять претендует на наследство незаконно – что делать
Итак, если нет завещания, зять не имеет никаких прав на наследство тёщи. Однако он может попытаться доказать в судебном порядке, что часть наследуемого имущества на самом деле принадлежит ему – или он имеет право им пользоваться. Вот лишь некоторые возможные ситуации:
- в наследственную массу (то есть совокупность имущества, прав и обязанностей, переходящих по наследству) входит квартира, которую зять считает приобретённой в период брака – и потому находящейся в совместной собственности супругов;
- зять зарегистрирован в квартире тёщи и пытается доказать своё право на проживание в ней;
- зять пытается доказать, что часть имущества была приобретена на деньги, которые покойная тёща брала у него в долг, и т. д.
В любом случае, если возник спор такого рода, зять имеет право обратиться в суд с иском. В этом случае ничего не остаётся, кроме как наследнице вступить в тот же процесс в качестве ответчика – и собирать уже свои доказательства того, что претензии её мужа на наследство незаконны и необоснованны. Поскольку дела такого рода обычно крайне запутаны и неочевидны, имеет смысл обратиться к адвокату или юристу, специализирующемуся на семейном и наследственном праве.
Обязательная доля в наследстве супруги при наличии завещания
Полагается ли обязательная доля в наследстве супруге, если завещание составлено на дочь от первого брака?
Просмотров 2972 Теги верховный суд, завещание, имущество, наследство
При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства. В соответствии с гражданским законодательством наследование имущества осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Например, если наследодатель не составил завещания или завещание признано по суду полностью недействительным, либо завещано только часть наследственного имущества (признана недействительным часть завещания).
Статьей 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено право наследников на обязательную долю в наследственном имуществе. Из содержания указанной нормы следует, что обязательная доля в наследстве – это гарантированная законом доля наследства, которая полагается определенной категории наследников независимо от воли наследодателя, выраженной в завещании. Право на обязательную долю направлено на защиту имущественных интересов наиболее материально и социально уязвимых наследников по закону.
Кому из наследников полагается обязательная доля в наследстве
К числу лиц, которым полагается обязательная доля в наследстве, относятся:
- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг, родители (усыновители);
- граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, не менее года до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;
- граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.
Указанные лица наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
В силу статьи 8.2 Федерального закона от 26.11.2001 N 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» правила об обязательной доле в наследстве применяются также к лицам предпенсионного возраста – женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет.
В каких случаях причитается обязательная доля в наследстве
Согласно, разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», право на обязательную долю в наследстве возникает, если лица, имеющие права на указанную долю, не наследуют по завещанию. Обязательная доля в наследстве причитается наследникам, если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону.
Размер обязательной доли в наследстве определяется исходя из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обиход. При этом принимаются во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию данного имущества (в том числе наследников по праву представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства.
На какое имущество распространяется право на обязательную долю
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из незавещанной части наследственного имущества, а в случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна, – из той части имущества, которая завещана.
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
Суд с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, может уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался. А наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию: орудия труда, творческая мастерская и т. п.
Требуются юридические услуги? Отправьте заявку или позвоните по телефонам:
+7 (922) 98-98-223 , +7 (922) 98-98-224
Наследство в гражданском браке. 4 ситуации, когда можно претендовать на имущество супруга
–Моего гражданского мужа недавно не стало. Скажите, есть ли у меня шанс получить наследство?
–Лица, проживающие в так называемом «гражданском» браке, крайне редко могут получить какое-то наследство. Однако законом предусмотрены возможности, когда один из гражданских супругов все-таки может на это рассчитывать.
📜 Право на наследование
Ситуация 1. Гражданская жена находилась у покойного на иждивении
Этот случай самый распространенный среди всех, по которым может происходить наследование. Его реализация происходит в соответствии с положениями статьи 1148 Гражданского кодекса (ГК) РФ.
Если гражданская жена хочет доказать, что имеет право на часть наследства наследодателя, ей необходимо будет предоставить нотариусу и, возможно, суду сведения о том, что она:
- на протяжении последнего года являлась нетрудоспособной;
- проживала вместе с наследодателем;
- в течение последнего года получала содержание от наследодателя.
Часть 1 указанной статьи говорит о том, что человек может наследовать по закону даже в том случае, если он не входит в круг наследников определенной очереди, но был нетрудоспособным иждивенцем.
Кстати.В соответствии с изменениями в действующее законодательство на участие в наследовании теперь могут рассчитывать также женщины возраста 52-55 лет и мужчины возраста 58-60 лет. На них это правило распространяется в том случае, если они потеряли работу и новую найти не могут в силу своего возраста. Однако статус безработного в этом случае придется подтверждать документами из органов занятости населения.
Ситуация 2. В пользу гражданской жены составлено завещание
Наследование по завещанию является одним из самых простых вариантов для гражданской жены (или гражданского мужа). В этом случае наследство будет передано тем лицам, которые указаны в тексте завещания. Но здесь следует учесть два важных нюанса:
- Если есть лица, которые имеют право на обязательную долю в наследственной массе, то часть передаваемого по завещанию имущества будет выделена в качестве обязательной доли таким наследникам.
- Заинтересованные в получении наследства лица могут оспорить составленное завещание по предусмотренным законом основаниям, в результате чего гражданская супруга может не получить наследства вовсе.
Ситуация 3. Имущество было передано на основе возмездной или безвозмездной сделки
Составление любого договора (дарения, мены, купли-продажи) может происходить только до момента смерти наследодателя. В противном случае, такая сделка будет признана ничтожной, так как отсутствует одна из сторон.
Если дарение или купля-продажа имущества были осуществлены с учетом всех требований закона, то переход права собственности будет осуществлен еще до смерти наследодателя.
В этом случае никаких проблем с наследованием не произойдет – за исключением риска оспаривания сделки.
Можно ли завещать дом без земли – или землю без дома
Из чего и как складывается стоимость услуг нотариуса
Как совершить нотариальное действие дистанционно
Ситуация 4. Наследственный договор
Наследственный договор – это особая форма соглашения, по которому будет происходить передача имущества в наследство после смерти наследодателя. Порядок его заключения регулируется статьей 1140.1 ГК РФ.
По условиям наследственного договора наследодатель может распорядиться своим имуществом после своей смерти так, как ему захочется. Но передача имущества наследникам будет осуществлена только в случае выполнения ими каких-либо условий, сформированных наследодателем.
Если сторона хочет принять имущество по условиям наследственного договора, то такое принятие должно быть полным, а начало исполнения взятых на себя обязательств – незамедлительно после подписания договора.
В том случае, если между наследодателем и его гражданской супругой был заключен такой наследственный договор, то оспорить его уже будет невозможно – если только не доказать, что наследодатель был недееспособным на момент подписания этого документа. В случае его удачного вступления в силу гражданская жена сможет получить все наследство, которое ей причитается по условиям такого договора.
И опять, как и в случае с наследованием по завещанию, при наличии наследников, которые имеют право на обязательную долю, она будет выделена из общего объема имущества, передаваемого по наследственному договору.
💁♀️ Как гражданской жене получить наследственную долю при отсутствии завещания
Обращение за получением наследства – если гражданская жена имеет на него право – происходит в нотариальные органы в стандартном для принятия наследства порядке:
- в течение 6 месяцев со дня открытия наследства необходимо сообщить о своем желании принять его нотариусу;
- предоставить документы, подтверждающие свое право.
Исключение из этого правила – наследственный договор. Он вступает в силу в части передачи прав на наследуемое имущество сразу после смерти наследодателя.
В том случае, если потребуется доказывать свое право на получение наследства, обращение происходит в судебные органы по месту открытия наследства.
Необходимые документы и доказательства
Список необходимых документов:
- паспорт;
- любые доказательства наличия своего права на получение наследства за гражданским супругом. Однако такие доказательства нужно предъявлять только в одном случае: если речь идет о наследовании, как иждивенца.
Для иждивенца потребуется предоставить нотариусу (или суду – в случае возникновения исковых правоотношений):
- доказательства совместного проживания на протяжении последнего года – например, свидетельские показания;
- доказательства получения содержания – выписки с банковских карт, счетов, свидетельские показания о передаче денег, о покупке продуктов, лекарств и т. д.;
- отсутствие дополнительного заработка у иждивенца.