При разводе одним из наиболее актуальных является вопрос раздела имущества. Многих супругов волнует, подлежит ли разделу унаследованная ими квартира, либо она перейдет в единоличное владение унаследовавшего ее супруга.
Что относится к совместно нажитому имуществу
Порядок распределения между супругами имущества содержится в Гражданском и Семейном кодексах. Гражданское законодательство устанавливает особый статус собственности супругов: общая совместная. Это значит, что, даже если фактически один из супругов не входит в число собственников, он может рассчитывать на выделение ему половины в собственности при разводе.
Общее имущество доступно каждому из супругов, и они вправе совместно пользоваться им. Распоряжаться такой собственностью супруги также обязаны по согласованию друг с другом. Так, в случае продажи или дарения недвижимости супруг обязан в письменном виде оформить свое согласие на распоряжение его долей в 50% и заверить ее нотариально.
При желании написать завещание на квартиру супруг также должен получить согласие от супруги на распоряжение ее долей в 50%. Если же такое согласие получить не удалось, то супруг вправе написать завещание только в отношении половины квартиры.
В процессе наследования квартиры по закону первоначально выделяется доля супруга из состава совместно нажитого имущества, и только потом оставшаяся часть распределяется между законными наследниками.
Перечень совместно нажитого имущества, которое подлежит разделу, прописан в Семейном кодексе. Согласно представленному здесь перечню (в 34 ст. Семейного кодекса), разделу подлежат:
- Полученные супругами доходы от предпринимательской, трудовой, интеллектуальной и творческой деятельности.
- Пенсия, а также денежные компенсации без целевого предназначения(в частности, на содержание ребенка).
- Движимое и недвижимое имущество, которое было куплено в период брака.
- Вклады в банках, паи, ценные бумаги, доли в бизнесеи пр.
- Долговые обязательствапо кредитам и займам.
При этом из состава совместно нажитого имущества исключают:
- имущество и объекты недвижимости, купленные в период до заключения брака;
- имущество несовершеннолетних детей;
- вещи индивидуального пользования(это, например, одежда, обувь, средства гигиены, книжки, лекарства и пр.) – исключение составляют драгоценности и предметы роскоши;
- имущество и объекты, которые достались супругам на безвозмездной основе:в частности, квартиры, полученные ими в рамках договоров дарения или по наследству;
- квартира, оформленная супругом в собственность в рамках процедуры первичной приватизации;
- имущество, приобретенное на собственные средства одного из супругов(например, супруг продал дом, принадлежавший ему до брака, и купил на эти деньги квартиру).
Таким образом, обязательным условием для отнесения имущества к совместно нажитому является покупка его в период брака на совместно нажитые доходы.
Является ли наследство совместно нажитым имуществом?
Согласно Семейному кодексу, унаследованное имущество не входит в состав совместно нажитого, так как оно не было куплено на совместные доходы супругов. Такое имущество полностью находится во владении его наследника. Данная позиция основывается на п. 2 ст.
256 Гражданского кодекса, который относит наследство к личному имуществу супруга.
Стоит отметить, что семейное законодательство устанавливает два способа раздела собственности между супругами: на договорной и законной основе. То есть супруги могут составить договор, регламентирующий порядок раздела имущества между ними, который будет предусматривать вхождение унаследованной собственности в состав совместно нажитого имущества.
Наличие брачного договора делает порядок собственности между супругами по закону недействительной, и положения договоренности обладают однозначным приоритетом.
В брачном договоре супруги могут прописать правило, по которому унаследованное имущество подлежит разделу или подлежит передаче другому супругу при соблюдении определенных условий.
Заключить брачный договор супруги могут в любой момент: как до вступления в брак, так и после.
Как делить наследство во время развода?
Все собственность, которая признана совместно нажитой, будет разделена при разводе в равных долях.
Унаследованное имущество не подлежит разделу независимо от того, было ли оформлено наследство: до вступления в брак или уже после. Здесь имеет значение следующий момент: так как не было расходов на покупку имущества из общего бюджета, соответственно, его нельзя считать совместно нажитым.
Поэтому унаследованное имущество остается индивидуальной собственностью наследника и не подлежит разделу при разводе.
Даже если второй супруг был прописан в унаследованной квартире, это не дает ему оснований претендовать на получение прав собственности в ней.
Но супруги вправе самостоятельно прийти к соглашению о разделе унаследованного имущества или подать на его раздел в судебном порядке.
Согласительный порядок раздела имущества может иметь форму брачного договора или соглашения о разделе имущества. Оба эти документа подлежат обязательному нотариальному заверению. Перед тем как заверить такой документ, нотариус обязан проверить его на соответствие требованиям закона.
Брачный договор отличается от соглашения следующим: договор допускается оформить в отношении имущества в собственности, а также потенциальной собственности. Тогда как соглашение допускается подписать только в отношении того имущества, которое уже закреплено за супругами на текущий момент.
Судебный порядок
Признать унаследованное имущество совместно нажитым и потребовать его раздела можно в судебном порядке. Для этого один из супругов должен подать в районный суд по месту жительства ответчика иск о разделе собственности при разводе. Но для того чтобы полученное в рамках наследства имущество признали совместной собственностью, у истца должны быть достаточно веские причины.
Семейный кодекс приводит такую причину для признания унаследованного имущества общим: второй супруг должен внести из собственных средств или семейного бюджета в унаследованную собственность финансовые вложения, результатом чего стало существенное изменение стоимости имущества в большую сторону.
В качестве примеров улучшений Семейный кодекс приводит реконструкцию, капитальный ремонт, переоборудование и другие улучшения. Эти условия приведены в 37 ст. Семейного кодекса.
Приведем пример.Жена унаследовала квартиру от своей бабушки. В ходе развода она отказалась от ее раздела, ссылаясь на то, что она получена на безвозмездной основе. Супруг подал иск о признании квартиры совместно нажитым имуществом.
Мотивировал свой иск он следующим образом. Квартира досталась в аварийном состоянии.
Супруг своими силами сделал там ремонт, поменял всю сантехнику и электрику. В результате продажная стоимость квартиры возросла на 70%. Суд признал доводы истца обоснованными и присудил ему половину в собственности на недвижимость.
Таким образом, для получения части спорного имущества истец должен доказать в суде, что им были произведены улучшения в квартире, их результатом стало увеличение продажной стоимости недвижимости, они были сделаны из совместных сбережений или личных финансов второго супруга.
Для повышения шансов на успех у второго супруга должно иметься на руках документальное подтверждение произведенных расходов: квитанции, фотографии, свидетельские показания и пр.
Также под личным вкладом супруга в улучшение унаследованного имущества могут пониматься не только финансовые вливания, но и собственный труд и личное время (например, супруг произвел ремонт в квартире собственными силами).
Таким образом, по умолчанию унаследованное имущество не входит в состав совместно нажитого, как и полученное по договорам дарения. При этом отличный порядок распределения собственности между супругами может иметь брачный договор или добровольно заключенное соглашение о разделе имущества. По умолчанию унаследованное имущество при разводе сохраняется за наследником и не делится.
Но если второй супруг подаст в суд и докажет, что он произвел в унаследованном имуществе существенные улучшения, которые привели к росту его продажной стоимости, то он может получить половину от такой собственности.
Супруг получил наследство – это совместная собственность или нет. Варианты раздела имущества при разводе
– У жены недавно умерли родители, так что она получила в наследство квартиру. Все, что мы с женой нажили в браке, является нашей совместной собственностью. Но так получилось, что наш брак – уже просто фикция и мы думаем развестись через пару лет, когда дочери исполнится 18.
Будет ли наследная квартира делиться после развода, как совместное имущество?
– Вопрос раздела имущества, полученного в браке кем-то одним из супругов, один из наиболее болезненных при разводе. Скажу сразу – имущество, унаследованное мужем или женой, в большинстве случаев не делится при разводе и целиком остается собственностью наследника. Но есть исключения.
⚖ Делится ли наследство с точки зрения законодательства
Согласно ст. 36 Семейного кодекса РФ, имущество, полученное одним из супругов в браке в порядке наследования или по иной безвозмездной сделке, является его собственностью. Это личное имущество лица.
Не имеет значения, как было принято наследство – по завещанию или по закону. Так же неважно, что именно было унаследовано – недвижимость, банковские вклады, ценные бумаги и т. д. Независимо от объема, способа принятия, срока наследства и прочих факторов второй супруг не имеет на это имущество никаких прав.
По общему правилу второй супруг не может претендовать на долю в наследстве первого при разводе. Но даже здесь есть исключительная ситуация – об этом чуть ниже.
У вас есть наследственное имущество, полученное в браке?
Нет, я получил(а) свое наследство до брака Да, но я прекрасно знаю, что оно не делится У нас нет наследства, мы все заработали сами
???? Раздел имущества, купленного в результате продажи наследства
Нередко возникает ситуация, когда супруги, казалось бы, живут мирно и дружно. Один из них получает наследство – квартиру, дачу или земельный участок. Супруги решают продать унаследованное имущество, а на вырученные деньги купить другую квартиру или дом.
Проходит время, и супруги хотят развестись. Возникает вопрос – что делать? Как решить возникшую коллизию: имущества, полученного в наследство, по факту больше нет, оно продано.
В браке куплено другое имущество, «с нуля», и на него имеют право обе стороны, ведь оно совместно нажито?
Нет. Квартира или же другая жилплощадь, купленная на наследство одного из супругов, при разводе не делится. Недавно об этом объявил Верховный Суд РФ (подробнее можно почитать на сайте ВС РФ).
Верховный суд поставил точку в спорах об имуществе, купленном на наследство, заявив, что разделить подобное имущество невозможно. Если недвижимость приобретена на деньги, вырученные от продажи наследства, то она не является общей собственностью. Поскольку, куплена хоть и в браке, но на личные средства.
Такое имущество будет исключено из режима общей собственности даже в том случае, если оформлено на другого супруга.
Тот из супругов, который хочет, чтобы имущество было признано его личным, должен будет доказать, что на покупку потрачены деньги от реализации наследства. Суд будет оценивать стоимость проданного наследства, купленной недвижимости и срок, который прошел между двумя этими событиями.
Также рекомендуется при продаже наследства проводить эту и последующие сделки через банк, избегая любых операций с наличными. В случае конфликта при разводе будут видны все транзакции – и суду можно будет доказать происхождение средств.
Может ли собственник продать квартиру, которую завещал. Информация для наследников
На что имеет право человек, прописанный в квартире.
Памятка тем, кто не является собственником жилья
Могут ли с меня взыскать долг по квартплате, если я не собственник, но прописан в квартире
❗ В какой ситуации наследство делится при разводе
При разводе раздел наследства одного из супругов возможен только в случае, если второй супруг докажет, что принял активное участие в увеличении рыночной стоимости унаследованного имущества.
Например, если один получил в наследство квартиру, а второй супруг занимался ремонтом, покупкой дорогих стройматериалов, предметов отделки и прочим – то есть своими действиями и за свой счет значительно улучшал полученное имущество.
Чтобы в дальнейшем претендовать на часть данной собственности, второму супругу в суде придется доказать, что значительные улучшения были произведены им или за счет личных, или за счет совместных (семейных) средств. Каждый такой спор разрешается судом индивидуально, исходя из предоставленных сторонами доказательств. Поэтому супругу, который вкладывает в улучшение наследства личные или общесемейные средства, стоит сохранять все документы, чеки, платежки и т. д. Также суд может попросить пригласить свидетелей, которые подтвердят слова истца.
✨ Резюме
По общему правилу полученное в браке одним из супругов наследство не делится при разводе.
Даже если наследство было продано, а на вырученные деньги куплено другое имущество, оно все равно не переходит в совместную собственность, поскольку приобретено на личные средства одной из сторон. Однако в этом случае супругу, который хочет, чтобы имущество признали его личным, придется доказать, что оно куплено на наследство. Для этого все сделки, начиная с продажи наследства, нужно проводить через банк, не допуская операций с наличными – чтобы суду были видны все транзакции и происхождение средств.
Наследство может делиться при разводе только в случае, если второй супруг значительно увеличил рыночную стоимость унаследованного имущества – например, оплатил дорогостоящий ремонт из личных или общесемейных денег.
❓ Часто задаваемые вопросы
Кому из супругов после развода достанется квартира, купленная на родительские деньги одного из них?
Она достанется супругу, которому родители дали деньги – если передача денег была оформлена договором дарения. Или же родители могут купить квартиру, а затем подарить ее одному из супругов.
Я в браке, родители хотят подарить крупную сумму денег. Как доказать потом, что деньги получены мной в дар и они – мои собственные?
Лучше оформить у нотариуса договор дарения денег.
Какое имущество нельзя разделить при разводе?
Полученное по любой безвозмездной сделке (наследование, дарение).
Можно объединить наследство в совместное имущество супругов?
Да, например, если каждый из супругов продаст свое наследство, а на вырученные деньги купят совместное имущество (которое будет делиться в соответствии с вложенными средствами каждой из сторон).
Супругу подарили квартиру. Считается ли полученная недвижимость совместно нажитым имуществом
– По случаю свадьбы мне родители подарили двухкомнатную квартиру, указав в договоре в качестве собственника именно меня. Является ли теперь эта квартира лично моей – или она, поскольку получена после регистрации брака, теперь принадлежит нам с мужем вдвоём?
– Если коротко, то квартира лично ваша. Однако есть некоторые нюансы, которые нужно учитывать.
???? Является ли по закону подаренное одному из супругов имущество совместно нажитым
Правовой режим имущества супругов определяется главой 7 Семейного кодекса (СК) РФ:
- Конкретно ст. 33, входящая в эту главу, указывает, что по умолчанию имущество супругов является их совместной собственностью – если не заключался брачный договор, в котором указано иное.
- Ст. 34 раскрывает тему подробнее, указывая, что имуществом, нажитым в период брака является всё, приобретённое за счёт доходов любого из супругов после того, как брак был зарегистрирован.
Однако есть ещё ст. 36 СК РФ, которая предусматривает исключение из общего правила.Ч. 1 этой статьи указывает, что в совместную собственность не включаются:
- любые вещи, которые были приобретены до вступления в брак;
- любое имущество, которое было получено по безвозмездным сделкам – то есть тем, где не предусматривается какое-то, пусть даже символическое, возмещение стоимости полученной вещи. К числу безвозмездных сделок относятся прежде всего наследование и дарение – и они прямым текстом упомянуты в СК РФ.
Таким образом, подаренная квартира не может рассматриваться как совместно нажитое имущество – и она является собственностью конкретно того супруга, которому была подарена.
???? В каких случаях один из супругов может претендовать на подаренное имущество второго
Однако есть и ситуации, когда второй супруг тоже может претендовать на долю в праве собственности на подарок.
Значительные улучшения недвижимости
Любая квартира обычно нуждается в ремонте. Если второй супруг вкладывал свои средства в этот ремонт, он может потребовать возмещения. Если же в результате его вклада были внесены значительные улучшения, которые нельзя отделить и вручить их лично ему (например, он оплатил перепланировку, замену инженерных коммуникаций и т. д.) – вопрос о компенсации точно будет стоять. Ну а если в результате внесённых улучшений рыночная стоимость квартиры значительно выросла (например, супруг расщедрился на капитальный ремонт) – речь может зайти о признании за ним доли в праве собственности на недвижимое имущество (ст.
37 СК РФ).
Конкретный размер доли тут может определяться разными методами, но обычно он рассчитывается так:
- берётся оценка изначальной стоимости квартиры;
- берётся размер затрат на внесённые улучшения;
- проводится оценка квартиры в её текущем состоянии;
- по пропорции вычисляется доля в праве собственности, на которую может претендовать супруг.
Избежать претензий можно, лишь возместив супругу понесённые лично им расходы и выкупив долю в квартире заранее.
Невозможность доказать факт дарения
Ст. 36 СК РФ применяется судом при разделе имущества лишь в том случае, когда есть подтверждение того факта, что квартира была подарена. И здесь нужно учитывать нормы уже и ст. 574 Гражданского кодекса (ГК) РФ. Согласно ч. 3 этой статьи, договор дарения недвижимости должен быть:
- Составлен в письменной форме.
- Зарегистрирован в государственном органе (а именно – в Росреестре).
Если дарители ошиблись и неправильно оформили документы (например, вместо дарения составив договор купли-продажи или обмена) – то квартира может быть признана совместно нажитым имуществом, которое принадлежит обоим супругам вместе.
То же самое касается и случаев, когда дарение было оформлено, но в качестве собственников были зарегистрированы оба супруга. Здесь уже неважно, кому на самом деле хотели подарить эту квартиру – она будет считаться находящейся в собственности обоих.
Живете в собственной квартире или снимаете?
Живу в собственной Снимаю Посмотрю, что ответили другие
Ещё две ситуации
Также возможны ситуации, когда дарение не будет признано:
- Если оно совершено лицом, не имеющим права распоряжаться имуществом. Например, подарок был сделан от имени несовершеннолетнего или недееспособного.
- Если оно совершено с нарушениями требований ст. 575 ГК РФ, запрещающей некоторые виды дарения. Например, подарок не может принимать государственный или муниципальный служащий за выполнение своих обязанностей; работники образовательных и медицинских организаций не могут принимать подарки от пациентов или воспитанников или их родственников и т. д.
Кто и на каких основаниях решает, имеет ли второй супруг долю в подаренном имуществе
Определить , кому принадлежит подарок и есть ли на него права у второго супруга, можно несколькими способами:
- С помощью раздела имущества, предусмотренного ст. 38 СК РФ. В любой момент супруги вправе составить соглашение о том, что из имущества кому конкретно принадлежит, и заверить у нотариуса. Хотя обычно раздел имущества проходит после развода, на самом деле поделить можно и в период брака.
- Через суд, если соглашения достигнуть не удалось.
В последнем случае принадлежность имущества будет определять судья в порядке, предусмотренном законодательством, и руководствуясь теми доказательствами, которые каждый из супругов предъявит во время процесса.
Наследство в гражданском браке. 4 ситуации, когда можно претендовать на имущество супруга
Что будет с общим имуществом, если один из супругов банкрот
Долги в семье. В каких случаях жена обязана платить по счетам мужа
???? Подаренная квартира продана. Являются ли эти деньги совместно нажитым имуществом?
В том случае, если полученная в дар недвижимость была продана, статус вырученных за неё денег не меняется – они по-прежнему остаются принадлежащими тому супругу, который владел квартирой. Второй не имеет никакого права на долю от полученных средств.
????♀️ Подаренная квартира была продана, а взамен приобретена другая. Будет ли новое жильё совместно нажитым?
В том случае, если на деньги от продажи подаренного жилья была приобретена другая недвижимость, её статус тоже не поменяется – она будет в собственности того супруга, который владел первой квартирой. То же самое касается и случаев обмена квартиры без доплаты: новое жильё совместно нажитым не станет.
Но всё меняется в том случае, если вторая квартира приобреталась не только на вырученные за первую средства – но были ещё добавлены деньги из семейного бюджета. В этом случае второй супруг, который тоже, получается, участвовал в сделке, получит возможность претендовать на долю в праве собственности.
Признаки добросовестного риэлтора и способы обезопасить себя
Юридическая чистота квартиры. Чек-лист по самостоятельной проверке
Зачем нужен единый жилищный документ и как его получить. Инструкция
✨ Заключение
Подводя итог, можно сказать следующее:
- Подаренная в период брака одному из супругов квартира является его личной собственностью, второй супруг никакого отношения к ней не имеет.
- Владелец квартиры может её продать или обменять – и ни вырученные деньги, ни новое жильё тоже не станут совместно нажитыми.
- Но если второй супруг финансово вложился в подаренную квартиру – он вправе претендовать на долю в ней. То же самое касается и случаев, когда дарение было оформлено с нарушениями.
❓ Часто задаваемые вопросы
А налог на дарение есть?
Уже нет. Здесь действует другое правило: полученная в подарок недвижимость, с точки зрения налогового права – это полученный одаряемым доход. С него платится налог.
Однако п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса (НК) РФ предусматривает, что при дарении недвижимости близкими родственниками (родителями, детьми, братьями, сёстрами и т. д.) налог не платится. Во всех остальных случаях придётся платить налог в размере 13% от стоимости квартиры (ст.
224 НК РФ).
Можно подарить долю в квартире?
Да. Согласие собственников остальных долей необязательно. Единственное условие: сделка, связанная с выделением доли и её дарением, должна быть зарегистрирована в ЕГРН – Едином госреестре недвижимости.
Можно подарить долю в квартире без согласия прописанных в этой квартире людей?
Согласие зарегистрированных жильцов в дарении вообще никакой роли не играет.
Можно передаривать подаренную квартиру?
Поскольку подаренная квартира принадлежит только одаряемому, он вправе распоряжаться ею, как захочет. В том числе и дарить.
Как наследуется совместно нажитое имущество после смерти одного из супругов?
Главная Профессиональные новости Как наследуется совместно нажитое имущество после смерти одного из супругов?
Адвокат Антонов А.П.
Нажитое супругами во время брака имущество является их совместной собственностью, за исключением случаев, когда в брачном договоре прописаны другие положения либо супруги заключили соглашение о разделе имущества (ст. ст. 33, 34, 38 СК РФ; ст. 256 ГК РФ).
По общему правилу к общему имуществу супругов относятся:
доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, а также пенсии, пособия и другие денежные выплаты, которые получены супругами и не имеют специального целевого назначения, например суммы материальной помощи;
движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения и в другие коммерческие организации, которые приобретены за счет общих доходов супругов;
любое другое имущество, которое супруги нажили в период брака. При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оно приобретено, на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
При этом имущество, полученное одним из супругов во время брака по наследству или в качестве дара, а также вещи индивидуального пользования, кроме драгоценностей и других предметов роскоши, не являются совместно нажитым имуществом (ст. 36 СК РФ).
Переживший супруг сохраняет право на часть общего имущества, которое нажито во время брака с наследодателем. Доля умершего супруга в таком имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам. По общему правилу при определении долей в общем имуществе супругов их доли признаются равными. Иное может быть предусмотрено брачным договором, совместным завещанием супругов, наследственным договором или решением суда (п.
4 ст. 256, ст. 1150 ГК РФ; п. 1 ст.
39 СК РФ).
Например, если у супругов есть квартира в совместной собственности, в наследственную массу включается только доля, составляющая 1/2 квартиры умершего супруга. Оставшаяся 1/2 доли в праве собственности на квартиру сохраняется за пережившим супругом. При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. Тогда все это имущество войдет в состав наследства (п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9; п. 9 Обзора, утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018).
В общем случае для принятия в наследство совместно нажитого имущества после смерти одного из супругов рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.
Шаг 1. Выясните, имеется ли завещание или наследственный договор
При наличии завещания, удостоверенного нотариусом или другим уполномоченным лицом, доля в совместном имуществе супругов распределяется в соответствии с распоряжением наследодателя. Так, завещание может предусматривать создание наследственного фонда, осуществляющего деятельность по управлению полученным в порядке наследования имуществом умершего супруга в соответствии с условиями управления наследственным фондом.
Отметим, что распоряжения о наследовании общего имущества и определении долей наследников супруги (завещатели) могут сделать в совместном завещании. Также они могут заключить наследственный договор, включив в него соответствующие условия (п. 1 ст.
123.20-1, ст. ст. 1118, 1119, п. п. 1, 5 ст. 1140.1 ГК РФ).
Исключением из принципа свободы завещания является правило об обязательной доле в наследстве. В соответствии с ним завещатель (завещатели) или наследодатель по наследственному договору не могут лишить права на наследование своих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, нетрудоспособного супруга и родителей, а также своих нетрудоспособных иждивенцев, то есть всех лиц, находящихся на содержании наследодателя. Независимо от содержания завещания они вправе получить не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (п. 4 ст.
1118, п. 6 ст. 1140.1, п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
Справка. Нетрудоспособные лица
При определении наследственных прав к нетрудоспособным относятся (ст. 8.2 Закона от 26.11.2001 N 147-ФЗ; п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9):
несовершеннолетние лица;
женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет;
граждане, признанные инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).
При этом вышеперечисленные лица утрачивают право на обязательную долю, в случае если также являются выгодоприобретателями наследственного фонда, учрежденного во исполнение завещания наследодателя, и в течение срока, установленного для принятия наследства, не заявили ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя (ст. 123.20-3, п. 5 ст. 1149 ГК РФ).
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию (п. 3 ст. 1149 ГК РФ).
Шаг 2. Учтите особенности наследования по закону (если завещание или наследственный договор отсутствуют)
Если умерший супруг не составил завещание или не заключил наследственный договор, наследование осуществляется по закону (ч. 1 ст. 1111 ГК РФ).
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. Лица, указанные в одной очереди, наследуют в равных долях, за исключением наследников по праву представления. При отсутствии наследников одной очереди к наследованию призываются наследники следующей очереди. Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя, которые чаще всего наследуют имущество (ст. ст.
1141, 1142 ГК РФ).
Если между наследниками нет спора, отсутствуют решение суда и брачный договор, в наследственную массу включается половина всего совместно нажитого супругами имущества. Далее эта половина наследуется пережившим супругом единолично или пережившим супругом и другими наследниками первой очереди. В этом случае наследство распределяется между ними в равных долях (ст. 39 СК РФ; ст.
1141 ГК РФ).
Когда кто-то из наследников по закону умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, доля переходит к потомкам и делится поровну. Например, после смерти матери и сына дети сына получат по 1/2 доли наследственной массы (п. 1 ст.
1146 ГК РФ).
Шаг 3. Примите наследство
Для принятия наследства необходимо подать нотариусу по последнему месту жительства наследодателя заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Вид заявления наследник выбирает по своему усмотрению (п. 1 ст.
1153 ГК РФ).
Обычно в заявлении о принятии наследства пишется просьба выдать свидетельство о праве на наследство. В таком случае не потребуется представления отдельного заявления о выдаче свидетельства, при условии указания в таком заявлении состава наследственного имущества, на которое наследник просит выдать свидетельство. Если вы подаете заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, то наследство считается принятым вами даже при отсутствии отдельного заявления о принятии наследства (п. п. 5.15, 13.1 Методических рекомендаций, утв. решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол N 03/19).
Уточнить контактные данные нотариуса нотариального округа, в котором был зарегистрирован умерший, можно в нотариальной палате соответствующего территориального образования (ст. 123.16-3 ГК РФ).
По общему правилу принять наследство можно в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя, то есть дату его смерти (п. 1 ст. 1114, п. 1 ст.
1154 ГК РФ).
Если этот срок пропущен, возможны иные варианты приобретения наследства: восстановление пропущенного срока или признание права на наследственное имущество в судебном порядке, а также признание наследника вступившим в наследство всеми иными наследниками путем подачи соответствующего заявления нотариусу (ст. 1155 ГК РФ).
Шаг 4. Подготовьте необходимые документы и представьте их нотариусу
Для нотариуса могут потребоваться документы и сведения, подтверждающие (ст. ст. 72, 73 Основ законодательства РФ о нотариате; п. п. 46 — 49, 56, 57 Регламента, утв. Приказом Минюста России от 30.08.2017 N 156; п. 13.11 Методических рекомендаций):
факт, момент и место смерти наследодателя (например, свидетельство о смерти, выданное органами ЗАГС);
основания для призвания к наследованию: в частности, это завещание (при наследовании по завещанию) или, например, свидетельство о заключении брака (при наследовании по закону);
принадлежность наследодателю имущества на праве собственности (например, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН, до 01.01.2017 — ЕГРП)). Следует учитывать, что сведения из ЕГРН, содержащие, в частности, данные о правах наследодателя и его пережившего супруга на наследственное имущество, нотариус запрашивает самостоятельно в течение трех рабочих дней со дня вашего обращения. При этом нотариус не вправе от вас требовать представления таких сведений (ст.
47.1 Основ законодательства РФ о нотариате; ч. 14 ст. 62 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ);
стоимость имущества, которая может подтверждаться независимой оценкой соответствующих организаций. Однако это не означает, что нотариус вправе требовать с наследников документы, выданные такими организациями. Например, стоимость квартиры может быть подтверждена выпиской из ЕГРН о кадастровой стоимости.
Кроме того, за выдачу свидетельства о праве на наследство необходимо уплатить госпошлину (или нотариальный тариф — при обращении к частному нотариусу), размер которой зависит от доли в праве собственности на квартиру (пп. 22 п. 1 ст. 333.24, пп.
3 п. 1 ст. 333.25 НК РФ; ч. 1, 2 ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате).
Справка. Размер госпошлины (тарифа)
Размер госпошлины (нотариального тарифа) за выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство:
родным и усыновленным детям, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя — 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 руб.;
другим наследникам — 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 руб.
От уплаты госпошлины освобождаются, в частности, наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица при наследовании квартиры, если они проживали совместно с наследодателем на день его смерти и продолжают проживать в этой квартире после его смерти (пп. 22 п. 1 ст. 333.24, п. 5 ст.
333.38 НК РФ).
Нотариус вправе потребовать другие документы, так как исчерпывающего перечня необходимых документов не существует.
Шаг 5. Получите свидетельство о праве на наследство
Получить свидетельство о праве на наследство можно по истечении шести месяцев с момента смерти наследодателя. Нотариус выдает его, если вы представили все необходимые документы.
Он может выдать свидетельство до истечения указанного срока, если нет сомнений по поводу количества лиц, обратившихся за свидетельством о праве на наследство, и других возможных наследников (п. п. 1, 2 ст. 1163 ГК РФ).
Выданное нотариусом с 29.12.2020 свидетельство о праве на наследство на бумажном носителе должно иметь машиночитаемую маркировку, с помощью которой можно проверить его достоверность (ст. 5.1, ч. 2 ст. 45.1 Основ законодательства РФ о нотариате; ч. 1 ст.
6 Закона от 27.12.2019 N 480-ФЗ).
Приведенный порядок оформления наследственных прав на долю в общем имуществе супругов одинаков для всех видов имущества — от недвижимости до денежных вкладов. Однако для оформления в наследство некоторых видов имущества, например, долей в уставном капитале организаций, нужно следовать правилам, учитывающим специфику конкретного вида имущества (Методические рекомендации по теме «О наследовании долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью» (утв. на заседании Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО, С-К ФО, ЦФО РФ 28 — 29.05.2010)).
С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры.
Остались вопросы к адвокату?
Дата актуальности материала: 30.07.2021